Если наследодатель умер до 2003 г 2020 год

Можно ли вступить в наследство через 20 лет?

Наследование предполагает ограничение во времени. В какой срок можно принять наследство? Что делать, если прошло уже 5, 10, 15 или даже 20 лет, а заявление так и не было подано? Эти и многие другие вопросы достаточно распространены. Чтобы сэкономить время и нервы, стоит заранее изучить тонкости наследования.

Срок вступления в наследство

Законом установлен срок вступления в наследство, исчисляемый с момента наступления смерти наследодателя. Точнее, с того дня, когда он умер или признан умершим судом. Он составляет ровно 6 месяцев. Спустя этот временной промежуток все наследники получат свидетельство о праве на наследство. Оно документально подтвердит, что имущество перешло в собственность законным порядком.

Вступить в наследство можно двумя способами:

  • Фактически. То есть принять имущество, полагающееся по наследству, заботиться о нем, владеть, улучшать и т.д.;
  • Документально. Явиться к нотариусу и написать заявление о праве на наследуемое имущество.

И первый, и второй способ прописаны в ГК РФ и считаются способами вступления в наследство. Однако лучше все-таки обезопасить себя от посягательств третьих лиц на имущество и оформить документальное подтверждение в виде свидетельства.

Если в установленный законом период кто-то из наследников выразил несогласие с разделом имущества, он имеет право обратиться в суд. Тогда данное наследственное дело будет рассматриваться в суде, как спорное.

Что делать, если срок пропущен?

Итак, наследник пропустил время вступления в наследство. Ситуация не редкая. Что делать? Какой можно найти выход?

Единственным вариантом, доступным в сложившейся ситуации для наследника, является обращение в суд. Там будет рассмотрено дело на основании поданного заявления.

Наследнику необходимо представить доказательства того, что он пропустил срок не по собственной воле, а в силу серьезных обстоятельств. Например: длительная командировка в местности, отдаленные от цивилизации. Такое может случиться с членами экспедиции на Крайний север и т.д.

Однако самой распространенной причиной пропуска срока, в который нужно вступить в наследство, является неосведомленность наследника о смерти наследодателя. В этом случае наследник может узнать о своем праве и через 20 лет после его возникновения.

Какой срок давности по наследственным делам?

Срок давности устанавливается законодательством для гражданских и иных дел. Действия, необходимые для совершения в рамках наследственного дела, строго ограничены не только по времени исполнения. Если они не были произведены вовремя, вступает в действие срок давности. Истечение этого срока означает окончательную утрату возможности изменения итога данного дела.

Срок давности – период времени, по прошествии которого дело считается окончательно закрытым к любым видам изменений. Срок давности для наследственных дел согласно ГК РФ равен 3 годам.

Однако отсчет срока давности начинается не с момента смерти наследодателя. Исчисляться срок начинает с того момента, когда у наследника прекратили действовать причины, мешавшие ему принять наследство вовремя. Начиная уже с этого события, в течение 3 лет наследник может подать заявление в суд с целью принять наследство.

Примерами обстоятельств, позволяющих вступить в наследство, могут быть:

  1. Возвращение из командировки. Если наследник пропустил срок из-за длительного отсутствия не по своей воле, например, при нахождении на Северном полюсе в составе экспедиции, то его возвращение – момент, с которого начинается отсчет срока давности;
  2. Получение сведений о смерти наследодателя или завещателя. Именно это событие сможет наступить спустя 20 лет после смерти завещателя.

Через какой срок после смерти наследодателя можно вступить в наследство?

На практике часто встречаются случаи, когда наследник узнает о своем праве спустя 20 лет после смерти наследодателя. Закон РФ предусмотрел такую возможность, исходя из соображений справедливости. Часты такие ситуации, когда наследник не знал о смерти родственника, далеко проживая или не поддерживая с ним близких отношений. Вполне возможно, что спустя 20 лет после этого до наследника дошла информация о смерти наследодателя. Не редкостью считается неосведомленность наследника о том, что кто-либо включил его в завещание.

Кроме того, наличие других наследников умершего не гарантирует того, что они по собственной воле сообщат каждому неосведомленному наследнику о наступившем событии. Зачастую наследники стараются сделать максимум, чтобы уменьшить количество участвующих в разделе имущества.

Таким образом, спустя 5, 10, 15 или 20 лет после смерти наследодателя у наследника еще есть шанс вступить в наследство. Для этого придется обратиться в суд и доказывать там свое право на имущество, переходящее по наследству. Если наследник успеет сделать это в течение 3 лет, которые считаются сроком давности, наследство перейдет к нему и найдет своего владельца, даже через 20 лет.

Вопрос: . Наследодатель, умерший в 2004 г., имел на праве постоянного бессрочного пользования земельный участок в садоводческом товариществе. Садовый домик сгорел в 2001 г. На каком законном основании могут пользоваться этим участком наследники — жена и дети, если на момент смерти право бессрочного пользования не наследовалось? Какие меры необходимо принять наследникам, чтобы оформить земельный участок в собственность? («ЭЖ-Юрист», 2008, n 8)

«ЭЖ-Юрист», 2008, N 8
Вопрос: Прошу разъяснить следующий вопрос. Наследодатель, умерший в 2004 г., имел на праве постоянного бессрочного пользования земельный участок в садоводческом товариществе. Садовый домик сгорел в 2001 г. На каком законном основании могут пользоваться этим участком наследники — жена и дети, если на момент смерти право бессрочного пользования не наследовалось? Какие меры необходимо принять наследникам, чтобы оформить земельный участок в собственность?
В.Нархова, г. Липецк
Ответ: Согласно ст. 216 ГК РФ право постоянного бессрочного пользования относится к вещному праву. Вследствие чего лицо, обладающее данным правом, может только владеть и пользоваться земельным участком, но не распоряжаться им (т.е. он не может его продать, подарить и т.д.). Данное положение также закрепляется п. 4 ст. 20 Земельного кодекса РФ, который указывает, что граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе ими распоряжаться.
С вступлением в действие ЗК РФ 30 октября 2001 г. право бессрочного пользования не предоставляется физическим и юридическим лицам. В то же время право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, возникшее у граждан до введения ЗК РФ, сохраняется. Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» гражданам была предоставлена возможность переоформить земельные участки, принадлежащие им на праве постоянного (бессрочного) пользования, в собственность.
Переоформление садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками осуществляется в порядке, установленном ст. 28 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Тем не менее переоформление указанного права не распространяется на наследников такого владельца. Это объясняется тем, что право постоянного бессрочного пользования не входит в наследственную массу (ст. 1181 ГК РФ лишь предусматривает возможность наследования земельных участков, принадлежащих только на праве собственности и праве пожизненного наследуемого владения). Поэтому наследники лица, которому принадлежало право бессрочного пользования, не могут претендовать на передачу им данного права в порядке наследования.
В то же время при надлежащем оформлении возведенная на таком земельном участке постройка (садовый домик) является собственностью наследодателя, на которую наследники могли бы претендовать, так же как и на пользование земельным участком в порядке ст. 271 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ. Более того, согласно п. 9.1 ст. 3 Закона N 137-ФЗ граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям права собственности на здания, строения и (или) сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки.
Скорее всего, исходя из смысла вопроса, представляется, что все-таки пожар повлек за собой гибель вещи, а соответственно и прекращение права собственности на садовый домик (п. 1 ст. 235 ГК РФ). Если бы пожар не привел к гибели вещи и, к примеру, дом подлежал восстановлению, то наследники могли бы претендовать на его наследование, а также, как мы рассмотрели уже выше, и на оформление в собственность земельного участка.
Поэтому единственным возможным вариантом приобретения наследниками данного земельного участка в собственность является заключение договора купли-продажи на общих основаниях, т.е. на возмездной основе.
Однако в кругу специалистов бытует мнение, что, если в суде наследникам удастся доказать, что наследодатель перед смертью инициировал процесс приобретения в собственность земельного участка (т.е. начал переоформление земельного участка в собственность), то есть шанс признать в суде свои права и в дальнейшем переоформить такой участок в свою собственность. Так, к примеру, пошла судебная практика, признав за наследниками право на приватизацию жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Подчеркнем, в данном случае наследникам необходимо заручиться доказательствами того факта, что наследодатель начал процедуру переоформления (т.е. это не должны быть голословные утверждения). К примеру, доказательством может быть соответствующее заявление, поданное наследодателем перед своей смертью в регистрирующий орган.
Тогда наследники смогут обратиться в суд за признанием за ними права на приватизацию (если наследодатель начал процесс приватизации, но не успел его закончить).
Ю.Терешко
Эксперт «ЭЖ-Юрист»
Подписано в печать
29.02.2008

Читать еще:  Мой муж унаследовал квартиру 2020 год

Если наследник умер раньше

Часто на практике приходится сталкиваться с такими ситуациями и отвечать на вопрос клиента: а что если наследник умер раньше наследодателя? Как в этой ситуации распределяется имущество и кто вправе на него претендовать? Ответ на этот вопрос зависит от множества обстоятельств. Прежде чем ответить, необходимо уточнить:

  • был ли умерший наследник единственным?
  • есть ли у него потомки?
  • являлся ли он претендентом на собственность по закону или по завещанию?
  • и если по завещанию, то не подназначен ли ему другой наследник?
  • умер ли наследник раньше или одновременно с наследодателем?

От ответа на эти, а также многие другие вопросы будет зависеть разрешение конкретного дела. Итак, давайте разберемся по порядку.

По закону

Мы в очередной раз повторимся, что переход имущества после смерти от умершего к его потомкам, то есть собственно наследование, возможно двумя основными способами: по закону и по завещанию. Для начала давайте рассмотрим те случаи, которые охватываются правилами о правопреемстве по закону.

В том случае, когда наследник по закону умирает раньше или одновременно с наследодателем, вступают в силу правила о так называемом наследовании по праву представления. Это означает, что право принять собственность после смерти родственника переходит к прямым потомкам умершего раньше или одновременно с этим родственником претендента на его имущество.

Однако это правило распространяется только на первые три очереди правопреемников.

Внуки

В случае, если сын или дочь наследодателя умирает раньше него или одновременно с ним, но оставляет после себя потомков, то они (внуки) призываются к разделу имущества по праву представления.

Это означает, что та доля, которая досталась бы их отцу или матери, делится между ними. Поясним на примере.

Есть семья, состоящая из отца, сына, дочери и её двух сыновей. В марте 2014 года дочь погибает в автокатастрофе, оставляя сиротами своих двух сыновей. А в ноябре 2014 года умирает отец – глава семьи. Отец не оставил завещания, а потому нажитое им имущество будет разделено по закону между потомками. Допустим, это имущество состоит из квартиры. По закону его сын и дочь являются наследниками первой очереди, а значит, квартира должна была быть поделена поровну между ними. Однако смерть дочери несколько меняет ситуацию. И теперь 1/2 доли в праве собственности на квартиру достается сыну, а половина, которая досталась бы дочери, делится между её потомками, то есть между внуками главы семейства. Таким образом, каждый из внуков получает по 1/4 доли в праве собственности на квартиру.

Племянники и племянницы

Наследниками второй очереди, как известно, являются братья и сестры, а также дедушки и бабушки наследодателя с обеих сторон. А по праву представления призываются к разделу имущества племянники и племянницы.

Читать еще:  Арагорн сын араторна наследник 2020 год

То есть речь идет о том, что если нет никого из первого круга (ни родителей, ни супруга, ни детей), и к разделу собственности умершего призываются члены второй очереди, к примеру, братья, то при смерти одного из них вместе или раньше с наследодателем, его доля перейдет уже к его потомкам – племянницам или племянникам. Поясним на примере.

Допустим, имеется семья, состоящая из двух братьев и сестры. У сестры есть сын, который соответственно является племянником по отношению к двум ее братьям. В марте 2014 года сестра умирает. А спустя пару месяцев умирает один из братьев. Поскольку иных родственников нет, оставшийся в живых брат призывается как наследник второй очереди, а его племянник и соответственно племянник умершего – призывается к разделу имущества по праву представления.

Двоюродные братья и сестры

Двоюродные братья и сестры призываются к разделу имущества по праву представления после претендентов третьей очереди – то есть после дядь и теть наследодателя. Принцип здесь точно такой же, как и в описанных выше ситуациях.

Больше никто из очередей наследования по закону не может быть призван к разделу собственности умершего по праву представления. Иными словами, если умирает кто-то из четвертой, пятой, шестой, седьмой или восьмой очереди, то их место уже никто не занимает. А их доля просто делится между остальными наследниками той же самой очереди.

По завещанию

Если имеется завещание, то в игру вступают несколько иные правила. Составитель завещания, как правило, определяет в нем всех лиц, к которым перейдет его имущество. Таким образом, если кто-то умирает раньше него, то он может просто изменить свое завещательное распоряжение.

Кроме того, завещатель может подназначить наследника. Например, он указывает в своем распоряжении, что его автомобиль достается сыну. А если сын умрет раньше него или одновременно с ним, то автомобиль переходит к дочери.

Фактически завещатель может выстроить бесконечную цепь из подназначенных наследников.

Однако давайте рассмотрим и такие варианты, когда завещатель не успел изменить свое распоряжение и когда он не предусмотрел замены в нем (не подназначил никого). Что будет происходить в этих случаях? Ответ на вопрос зависит от того, сколько претендентов поименованы в завещании.

Если в нем указан всего лишь один наследник, и он умирает раньше, то завещание утрачивает свою юридическую силу. В этом случае в игру вступают правила о распределении имущества по закону. Поясним на примере.

Гражданин Петров оставил завещательное распоряжение на случай собственной смерти о том, что принадлежащая ему квартира и все иное имущество, которое будет в его собственности на момент смерти, переходит к его сыну А. Помимо сына А. у гражданина Петрова было еще две дочери. В октябре 2014 года гражданин Петров и его сын А. погибают в автомобильной катастрофе. В этом случае вступают в силу правила о распределении имущества по закону, а значит к наследованию будут призваны дочери гражданина Петрова, как оставшиеся единственные претенденты первой очереди. Имущество будет поделено между дочерями в равных долях.

Если же в завещании определены несколько претендентов, то доля умершего (если он умер раньше открытия наследства) переходит к остальным пропорционально их долям. Поясним на примере.

Обратимся к нашему примеру с гражданином Петровым. Только на этот раз допустим, что на счет своего имущества он распорядился следующим образом: квартиру завещал старшему сыну А., младшей дочери завещал 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а средней дочери 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. В октябре 2014 года гражданин Петров и его сын А. погибают. В этой ситуации квартира, завещанная сыну, будет поделена между дочерями. Но она будет разделена не поровну, а пропорционально их долям. Так, младшая дочь получит 1/4 долю в праве собственности на квартиру, а средняя дочь – 3/4 доли в праве собственности на квартиру, так раздел будет произведен пропорционально назначенным им по завещанию долям в имуществе умершего.

Эпизод наследования в случае смерти наследника по завещанию комментирует юрист на видео ниже:

Что делать, если наследник умер раньше завещателя?

Не всегда система наследования идет строго по плану. Бывают случаи, когда завещатель погиб одновременно с наследником, а иногда сам наследник умер раньше завещателя. Что делать в таких случаях и как будет распределено имущество между наследниками?

Основные трудности

Прежде чем приступить к разбору плана действий, нужно определиться по следующим вопросам:

  • Являлся ли наследник единственным?
  • Каким правом обладал наследник: по закону или по завещанию?
  • Были ли у погибшего наследника потомки и близкие родственники?
  • В какой момент времени погиб наследник:
    • До смерти завещателя;
    • Одновременно с гибелью завещателя;
    • После смерти завещателя до вступления в наследство.
Читать еще:  Наследование по женской линии iii 2020 год

От каждого из ответов на вышеуказанные вопросы зависит решение вопроса, что делать, если наследник умер раньше завещателя или одновременно с ним. Давайте остановимся на каждом моменте отдельно.

Что делать, если законный наследник умер раньше завещателя?

В данном случае, обратите внимание на следующие нюансы:

  • Покойный являлся наследником по закону, т.е. являлся родственником наследодателя;
  • Наследник умер раньше завещателя или одновременно с ним;
  • Наследодатель не составлял завещание.

В подобной ситуации действовать будет закон о правопреемстве, т.е. о переходе права наследования потомкам законного наследника.

По Гражданскому Кодексу если законный наследник умер раньше завещателя или одновременно с ним, то право наследования переходит его прямым потомкам по принципу правопреемственности.

Другими словами, если наследник умер раньше наследодателя, то его право на получение наследства переходит его родным детям (внукам, племянникам, племянницам, братьям и сестрам. То есть, принцип распространяется только на первые три очереди наследования: наследодателя)

  1. Внуки наследодателя, если погиб наследник первой очереди (ребенок наследодателя, родители, супруга)

Самый распространенный пример правопреемственности – переход права наследования родным детям.

Например, если у Гражданки Людмилы погиб в аварии единственный сын Максим, после которого осталось трое детей, то ее наследство получат внуки, дети выше указанного гражданина. Если бы у Людмилы было двое детей, то внуки получили бы только долю своего отца, а именно, 1/2 наследства, которую бы поделили между собой на 3 части.

  1. Племянники и племянницы или бабушки и дедушки, если погиб наследник второй очереди (брат, сестра, мама, папа)

То есть в данной ситуации, законный наследник умер раньше завещателя, однако указанный наследник относился ко второй очереди наследования, а родных детей, родителей или супруга у завещателя нет и не было. В этом случае наследство также переходит потомкам наследника и они будут являться завещателю племянниками, бабушками, дедушками и т.д.

Например, два гражданина Сергей и Дмитрий являются родными братьями. У Сергея есть дочь, которая является племянницей Дмитрия. Сергей умирает, а спустя какое-то время умирает его брат Дмитрий. Таким образом, у Дмитрия не остается близких родственников первой очереди, поэтому право наследования передается потомкам его покойного брата, как представителя второй очереди. В итоге, принять наследство Дмитрия может его племянница.

Не тратьте свое время, позвоните к нам, наша консультация по телефону бесплатна, прямо сейчас вы получите ответы на свои вопросы!

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 653-79-33

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 332-54-12

  1. Двоюродные братья и сестры, если погиб наследник третьей очереди (например, родной дядя или тетя наследодателя).

Принцип абсолютно идентичен вышеуказанным. Если у покойного наследодателя ранее погиб родственник третьей очереди (тетя, дядя), то его наследство переходит их потомкам, то есть двоюродным братья и сестрам наследодателя.

Данное право представления используется только для наследником первых трех очередей. Если наследник умер раньше завещателя и относился к четвертой, пятой, шестой и так далее очередям, то его право наследования не может перейти к другому лицу.

Подробнее об очередях наследования по закону читайте по этому адресу.

Что делать, если наследник по завещанию умер раньше наследодателя?

Всегда когда в дело вступает завещание покойного, игра меняется. Основное отличие данной ситуации от вышеуказанных в том, что:

Завещатель знает о смерти выбранного им наследника, а потому имеет возможности, время и силы для отмены завещания или его изменения.

Другими словами, завещатель попросту меняет завещание и указывает своего нового наследника, который получит всего его имущество, либо он может подназначить наследника.

«Подназначенный» наследник по завещанию – это лицо, которое получит право наследования имущества наследодателя, если наследник умер раньше завещателя. Выбирать и подназначать наследников можно до бесконечности.

Однако не всегда завещатель имеет возможность для изменения завещателя или он просто не успевает внести в него дополнения и заменить наследника. В этом случае ответ на вопрос что делать, если наследник умер раньше завещателя или одновременно с ним, зависит от того, а сколько наследников было указано в завещании:

Наследство будет распределено по закону между оставшимися законными наследниками. Если их нет, то перейдет в государственную собственность, а завещание утратит юридическую силу.

В данном случае имущество, которое должно было достаться наследнику, погибшему раньше или одновременно с наследодателем, будет разделено между остальными наследниками согласно их долям, указанным в завещании.

Заключение

Определить наследников по закону или завещанию не составляет труда. Более того самый полный и исчерпывающий ответ можно найти в Третьей части Гражданского Кодекса РФ.

Наследственное право полностью представлено в 3 разделе Гражданского Кодекса РФ.

Однако основная трудность возникает в ситуациях, когда наследодатель и наследник умерли в один день, а в наследство так никто и не вступил. Тут в дело вступает принцип правопреемственности, и наследство получают прямые потомки покойного наследника.

Обращаем ваше внимание на то, что законодательство России постоянно изменяется и написанная нами информация может устаревать. Для того чтобы решить возникший у вас вопрос по Семейному праву, вы можете обратиться в бесплатную консультацию юристов сайта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector